Семейное уголовное право

Правоведение. Курс Гариповой О.Н

Семейное уголовное право
sh: 1: –format=html: not found

1.1. Понятие и сущность права

    Правопредставляет собой совокупность установленных и санкционируемых государством правил поведения, которые регулируют наиболее важные общественные отношения.

    Одна из общих характеристик права заключается в том, что оно — способ установления объективной меры вещей, метод социальной регуляции.

В различные исторические периоды те или иные социальные и политические структуры посредством понятия “право” стремятся утвердить в своих интересах определенные социальные отношения, принципы, порядки, действия, нормы, идеалы и обосновать их соответствие социальной правде, справедливости

    В сущности, различные дефиниции понятия права являются выражением исторически конкретных социальных проблем и одновременно определенным вариантом их разрешения.

Эти различия, в конечном счете, порождены не только многогранностью самого явления права, но и неадекватным применением термина. И ныне представляются актуальными слова И.Канта о том, что юристы все еще ищут определение для своего понятия права.

Однако общепризнанным является понимание права как совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения.

     Сущность права — это обусловленная материальными и социально-культурными условиями жизнедеятельности общества, характером классов, социальных групп населения, отдельных индивидов общая воля как результат согласования, сочетания частных или специфических интересов, выраженная в законе либо иным способом признаваемая государством и выступающая вследствие этого общим (общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и деятельности людей.

     Признание общей воли сущностью права выделяет право среди иных нормативных регуляторов, придает ему качество общесоциального регулятора, инструмента достижения общественного согласия и социального мира в обществе. Понимание воли в праве в отстаиваемом подходе исключает сведение права, к орудию насилия, средству подавления индивидуальной воли.

    Воля, закрепляемая в праве, официально удостоверяется и обеспечивается государственной властью, отвечает требованиям нормативности, имеет специфические формы внешнего выражения (закон, судебный прецедент, нормативный договор, правовой обычай и т.д.

), является результатом согласования интересов участников регулируемых отношений и в силу этого выступает именно общей волей, в той или иной мере, приемлема для них, соответствует прогрессивным идеям права и др.

Соответствие общей воли этим требованиям придает ей характер всеобщей, государственной воли, вследствие чего право приобретает качество реально действующего феномена, утверждается в качестве господствующей системы нормативного регулирования.

     Итак, по своей сущности право выражает согласованную волю участников регулируемых отношений, приоритеты и ценности личности и вследствие этого выступает мерой свободы и ответственности индивидов и их коллективов, средством цивилизованного удовлетворения ими разнообразных интересов и потребностей.

     С учетом существенных свойств целесообразно отметить следующие признаки права.

     Социальность.

Этот признак характеризует первичное содержание права, обеспечивающее общесоциальную и классовую функции: организацию производства, распределение и перераспределение производимого или добываемого продукта, распределение и закрепление социальных ролей в обществе, должностей в государстве, организацию и осуществление государственной власти, регламентацию товарно-денежных отношений и отношений собственности, обеспечение эксплуатации и привилегий, а также другие сферы, связанные с организационно-трудовой и социальной жизнью общества.

     Нормативность. Право выступает как система норм (правил поведения), характеризуемых логической структурой (“если-то-иначе”), установлением масштаба, меры поведения, определяющих границы, рамки дозволенного, запрещенного, предписанного (позитивное обязывание).

     Обязательность. Правовые нормы обеспечиваются возможностью государственного принуждения, то есть наделяются не только идеологическим механизмом (авторитет, справедливость, религиозная поддержка), но и возможностью неблагоприятных последствий при их нарушении, имеющих характер имущественных ущемлений, физических, моральных страданий.

     Формализм. Правовые нормы, как правило, фиксируются в письменном виде в специальной форме — законы и их сборники, прецеденты и т.д.

Формализм составляет особую ценность права, защищая право от произвольного изменения, закрепляя необходимую обществу устойчивость этого регулятора.

Формализм права определяется порядком создания законов, их изменением, отменой, что действительно “работает” на стабилизацию общества, на точность применения, исполнения, соблюдения и использования правил поведения.

     Процедурность. Право как система норм включает в себя четкие процедуры создания, применения, защиты

     Неперсонифицированность. Этот признак подчеркивает то качество права, что его нормы не имеют, как правило, конкретно определенного, индивидуального персонифицированного адресата, а направлены неопределенному, абстрактному кругу лиц. С этим признаком связана и неоднократность действия нормы права, ее протяженность во времени.

     Объективность. Этот признак характеризует закономерный характер появления права на этапе перехода общества к производящей экономике, естественный результат внутреннего развития регулятивной системы.

Право, таким образом, не даруется какой либо внешней силой обществу, не появляется по велению каких-либо культурных героев.

Оно, как и государство, одно из условий существования политически организованного общества на этапе производящей экономики и так же, как государство, имеет большую социальную ценность.

     Право в различных теоретико-юридических концепциях наделяется и иными признаками, но теоретически обобщенные новые исторические данные позволяют именно в системе указанных признаков определить право.

При этом следует подчеркнуть, что правильную характеристику новому основному пласту регулятивной системы раннеклассового общества дает только совокупность этих признаков.

Только в совокупности они определяют социальную ценность права.

     Функции права производны от его сущности и определяются назначением права в обществе.

     Функции права — это основные направления юридического воздействия на общественные отношения, определяемые сущностью и социальным назначением права в жизни общества. В известной степени условно можно выделить две группы критериев, которые лежат в основе дифференциации функций права:

1) внешние, в соответствии с которыми выделяют так называемые социальные функции права (политическую, экономическую, воспитательную),

2) внутренние – вытекают из самой природы права, способов его воздействия на поведение людей, особенностей форм реализации. Внутренние функции права принято подразделять на регулятивные и охранительные.

    Регулятивную функцию права можно определить как обусловленное социальным назначением направление правового воздействия, выражающееся в установлении позитивных правил поведения, предоставлении субъективных прав и возложении юридических обязанностей на субъектов права в целях закрепления и содействия развитию отношений, соответствующих интересам общества, государства и граждан.

    Охранительная функция права — это обусловленное социальным назначением направление правового воздействия, нацеленное на охрану общезначимых, наиболее важных экономических, политических, национальных, личных отношений, их неприкосновенность и сообразно этому на вытеснение отношений, чуждых данному строю.

Характерные черты охранительной функции права прослеживаются более четко, если ее сравнить с правоохранительной деятельностью государства. Общее назначение последней сводится к тому, чтобы обеспечить неуклонное выполнение субъектами права требований закона, т.е. обеспечить режим законности.

Достигается это выявлением правонарушений, их расследованием, привлечением к ответственности виновных.

     Следует выделить также следующие функции права:

     Оценочная функция проявляется в том, что право, регулируя общественные отношения, одновременно оценивает и поведение их участников. Нормы права, дозволяя одни поступки людей и запрещая другие, оценивают их как правомерные или неправомерные, как желательные или нежелательные для государства и общества.

     Воспитательная функция. связана с тем, что право не только регулирует общественные отношения, но и выступает в качестве образца поведения участников регулируемых отношений. Нормы права как бы показывают людям, как они могут или должны вести себя в той или иной ситуации.

     Информационная функция. Правовые нормы в результате закрепления их в различных официальных документах приобретают письменную форму и становятся источниками информации.

Источник: https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=85800&chapterid=17307

Определение понятия «Семья» и несоблюдение единства терминологии в главе 20 уголовного кодекса Российской Федерации

Семейное уголовное право

Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 29(244). Право. Вып. 29. С. 81-84.

М. В. Чугунова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ»

И НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЕДИНСТВА ТЕРМИНОЛОГИИ В ГЛАВЕ 20 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассматривается понятие «семья» с уголовно-правовой точки зрения; анализируются различные доктринальные подходы к определению данного понятия.

Ключевые слова: семья, преступления против семьи, несовершеннолетний, возраст уголовной ответственности.

Определение понятия преступлений против семьи имеет большое значение для исследования. Универсального определения семьи не существует. По верному замечанию А. М.

Нечаевой, многообразие признаков, характеризующих семью как специфическую группу, объясняет существование разных понятий «семья»; даже в праве нет единства на этот счет, поскольку каждый раз в основе определения семьи лежат особенности, присущие соответствующей отрасли права, имеющей свои цели1.

Одним из наиболее общих ее определений является следующее: «Семья — многостороннее отношение, которое регулируется нормами морали и права»2. В российской правовой доктрине семья определяется как круг лиц, связанных личными неимущественными, а также имущественными правами и обязанностями, основанными на браке, родстве и принятии детей на воспитание3.

По мнению М. Ковалевского, семья — союз, заключенный по добровольному соглашению и обладающий следующими признаками: члены семьи тесно связаны между собой; права и обязанности членов семьи носят взаимный характер;

отношения между мужем и женой стремятся к известной степени равенства;

вся семейная группа подчинена контролю государства и его судебной власти.

Семья традиционно определяется не только в России, но и во всем мире как ценность государственной важности. Семья — ячейка общества, его основа.

Неблагополучие одной семьи ведет к прекращению здоровых общественносемейных отношений, что, в свою очередь, разрушает всю систему общества.

Указанный союз — это место «взращения» новых единиц общества, основной институт становления человека и социализации личности4. По выражению П. Пономарева и А. Ильяшенко, семья —

это фундаментальная социальная общность, воспроизводящая человека духовно и физически.

Она представляет собой единство материальных и духовных отношений, в ней формируются соответственно материальные и духовные потребности человека, создаются и поддерживаются определенные традиции и происходит становление личности5. Именно семья, по словам С. В.

Ковалева, была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой формирования личности и главнейшим институтом воспитания, отвечающим не только за социальное воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного образа его жизни.

Семья, наряду с материнством и детством, находится под защитой государства, что закреплено в ч. 1 ст. 38 Конституции РФ. Понятие «детство» в данном случае можно смело отождествлять с понятием «несовершеннолетие». Данное положение полностью согласуется с основными нормами международного права в этой области. Согласно ч. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.6 и ч. 1 ст.

23 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.7 семья является естественной и основной ячейкой общества и государства. Таким образом, охрана семьи признается одной из главнейших, первоочередных задач российского государства. Также ч. 2 ст. 7 Конституции РФ закрепляет положение о том, что «в Российской Федерации…

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства…». Указанные принципы выступают базисом для принятия государством в лице его полномочных органов мер по охране интересов семьи, матери и ребенка, формирования правовых механизмов такой охраны, которые направлены на создание здоровой семьи, общества и государства в целом.

Нормы, способствующие реализации этих принципов, закреплены в абсолютном большинстве отраслей российского

законодательства: гражданском, семейном, трудовом, и, безусловно, уголовном.

Уголовный кодекс РФ объединяет преступления против семьи и несовершеннолетних в отдельную главу. Такое выделение является одной из форм реализации конституционных принципов защиты интересов семьи и детства. Итак, на сегодняшний день гл. 20 УК РФ состоит из семи статей: ст. 150 — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; ст.

151 — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; ст. 153 — подмена ребенка; ст. 154 — незаконное усыновление (удочерение); ст. 155 — разглашение тайны усыновления (удочерения); ст. 156 — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; ст.

157 — злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Одним из недостатков гл. 20 УК РФ является несоблюдение законодателем единства терминологии. «Отрицательным моментом научного поиска в этом случае будет то, что один и тот же термин,— отмечает Е. В.

Вавилин,— используемый в нормативно-правовых актах, в теории и практике предстает в различных значениях, неся в себе далеко не тождественную смысловую нагрузку, создавая тем самым “запутывание” объективно существующего правового явления»8.

Соблюдение единства терминологии является прямым отражением точности как обязательного условия юридического языка. Точность закона — это та специфическая особенность, которая предопределяет его единообразное применение, исключает возможность произвольного толкования его смысла9.

Одним из проявлений такой точности можно признать правило, согласно которому при образовании любого правового института следует употреблять термины и понятия в одном и том же смысле10.

Так, терминологическая разобщенность присутствует в гл. 20 УК РФ: исходя из названия этой главы, входящие в нее нормы призваны охранять интересы семьи и несовершеннолетних; действительно, в ст.

150, 151, 156, 157 УК РФ речь идет о жертве преступления — несовершеннолетнем, однако в ст. 153 УК РФ используется другое понятие — ребенок, а в ст. 154 УК РФ — дети.

Это неизбежно приводит к противоречивости законодательства, что предполагает необходимость проведения терминологической унификации и использо-

вания понятия «ребенок» вместо вышеназванных понятий.

Термин «ребенок» означает любого ребенка, независимо от того, состояли его родители в браке или нет (ст. 2 Конвенции Международной организации труда № 103). Согласно ст.

1 Конвенции о правах ребенка «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия раньше»11. Семейный кодекс РФ в п. 1 ст. 54 определяет ребенка как лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

По российскому законодательству 18 лет — это возраст гражданского совершеннолетия, с этой даты лицо считается полностью дееспособным, взрослым.

Однако если ребенок признан полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, в том числе в случае его эмансипации, это не влияет, за исключением случаев, указанных в законе, на возможность рассматривать его в качестве ребенка. Период от рождения ребенка до достижения им 18 лет можно смело назвать периодом «детства».

Гражданское, семейное и уголовное законодательство определяет единый возрастной критерий самостоятельности, дееспособности, возраста, с которого лицо несет ответственность за свои противоправные действия. Так, ст. 60 Конституции РФ закрепляет положение о том, что «гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет».

Гражданский кодекс РФ также связывает наступление дееспособности с достижением возраста 18 лет: способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении им восемнадцатилетнего возраста (п. 1 ст.

21 ГК РФ).

В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетний определен как лицо, которое не достигло возраста восемнадцати лет12.

Уголовное право рассматривает несовершеннолетнего гражданина с двух позиций, а именно:

1) в вопросах совершения преступления и назначения наказания (гл. 14 УК РФ) несовершен-

нолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ).

Более расплывчатое определение несовершеннолетнего дается в международных «Пекинских правилах»: несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой ко взрослому. В соответствии с указанными Правилами возрастные пределы будут зависеть и будут прямо поставлены в зависимость от положений каждой правовой системы с учетом экономических, социальных, политических, культурных и правовых систем государств-членов. Поэтому понятие «несовершеннолетний» охватывает широкий возрастной диапазон от 7 до 18 лет или старше13, что представляется неизбежным ввиду многообразия национальных правовых систем различных государств.

Минимальные пределы возраста уголовной ответственности зависят от исторических и культурных особенностей той или иной страны. Так, до революции 1917 г. в России несовершеннолетним считался молодой человек до достижения им возраста 21 год. Во многих зарубежных странах и сейчас действует именно такой возрастной критерий совершеннолетия.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что установление пределов возраста уголовной ответственности представляет собой легальный критерий определения способности ребенка перенести связанные с уголовной ответственностью моральные и психологические аспекты, то есть определение возможности привлечения ребенка в силу его индивидуальных особенностей, восприятия и понимания к ответственности за явно антиобщественное поведение;

2) если же несовершеннолетний — потерпевший, то его возраст ограничивается восемнадцатью годами без нижней возрастной планки, то есть с рождения.

Глава 20 УК РФ, конечно, не способна самостоятельно гарантировать защиту интересов несовершеннолетних. Поэтому нормы, касающиеся защиты несовершеннолетних, имеются и в других главах Уголовного кодекса РФ, а также в нормативных правовых актах иных отраслей права.

В целом все преступления рассматриваемой главы можно разделить на две группы: преступления против несовершеннолетних (ст. 150, 151, 156) и преступления против семьи (ст. 153, 154, 155, 157)14. Другие авторы разделяют преступления на три группы:

1) преступления, способствующие антиобщественной деятельности несовершеннолетних, — ст. 150, 151;

2) преступления, посягающие на свободу несовершеннолетнего, — ст. 153;

3) преступления, посягающие на охрану семьи и создание необходимых условий для содержания и воспитания несовершеннолетних, — ст. 154-157.

Мы считаем, что достаточно разделить преступления на две группы.

Отнесение гл. 20 УК РФ к разделу VII «Преступления против личности» представляется оправданным, поскольку входящие в нее преступления посягают на интересы членов семьи и несовершеннолетних, то есть непосредственно на права личности. Однако Е. Е.

Пухтий придерживается мнения о том, что расположение рассматриваемой главы на последнем месте в разделе не в полной мере отражает общественную опасность входящих в нее деяний: как правило, главы в УК РФ расположены исходя из степени важности соответствующих родовых объектов, в порядке убывания их вредоносности15. Необходимо отметить, что общественная опасность преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина значительно меньше, чем преступлений против семьи и несовершеннолетних, о чем свидетельствуют и санкции статей, регулирующих отношения в данных сферах. Более того, наименование главы «Преступления против семьи и несовершеннолетних», по нашему мнению, не отражает последовательность расположения в ней статей, а также большую социальную значимость последствий негативного влияния преступлений на несовершеннолетних, в связи с чем следует изменить ее наименование, озаглавив ее «Преступления против несовершеннолетних и семейных отношений».

Правовая защита несовершеннолетних, в большей степени подверженных воздействию негативных общественных явлений, должна стать одной из приоритетных задач государства. Несовершеннолетние граждане — это будущее нации, ее потенциал, поэтому сохранение

нравственного и физического здоровья этой части населения напрямую влияет на процветание всего общества.

Примечания

1 См.: Нечаева, А. М. Семейное право : учебник. М., 2006. С. 11.

2 Балцееич, В. А. Семья и молодежь: профилактика отклоняющегося поведения / В. А. Балцееич, С. Н. Бурова, А. К. Воднева. Минск, 1989. С. 6.

Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-ponyatiya-semya-i-nesoblyudenie-edinstva-terminologii-v-glave-20-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii

Семейное право: Шпаргалка

Семейное уголовное право

Семейное право является самостоятельной отраслью российской системы права и включает собственно семейное законодательство, науку и учебную дисциплину. Задачей семейного права является защита семьи, материнства, отцовства и детства.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

Семейный кодекс РФ (СК) закрепляет сферу отношений, регулируемых семейным законодательством: условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным; личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи – супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Следовательно, семейное право регулирует особый вид общественных отношений – отношения между людьми в связи со вступлением в брак, созданием семьи, рождением и воспитанием детей.

Семейное законодательство выделяет из общей массы отношений, существующих в семье, только те, которые подлежат правовому воздействию в силу их сущности и особой значимости. Они и образуют в своей совокупности предмет семейного права:

• отношения, возникающие в связи со вступлениемв брак, прекращением брака и признанием его недействительным, т. е. брачные отношения;

• личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми;

• личные и имущественные отношения между другими родственниками и иными лицами, которые могут реализовываться только в пределах и случаях, предусмотренных семейным законодательством;

• отношения, возникающие в связи с устройством в семью детей, оставшихся без попечения родителей. В СК вмешательство государства сведено до разумного минимума с расширением сферы договорного регулирования (брачный договор супругов, соглашение об уплате алиментов, договор о передаче на воспитание в приемную семью ребенка).

По своей юридической природе семейные отношения могут быть:

 личными—возникают при вступлении в брак и его расторжении, в связи с выбором фамилии супругами при заключении или расторжении брака, при решении мужем и женой вопросов материнства и отцовства, воспитания и образования детей, других важных семейных проблем; имеют приоритетный характер.

 имущественными—включают в себя отношения между супругами по владению, пользованию и распоряжению общим и раздельным имуществом, алиментные обязательства родителей и детей, супругов (бывших супругов), а также других членов семьи.

2. МЕТОД СЕМЕЙИОГО ПРАВА

Суверенность семейного права определяется также наличием у отрасли своего метода регулирования семейных отношений. Метод правового регулирования – это совокупность приемов и способов, при помощи которых нормы семейного права воздействуют на общественные отношения, входящие в предмет правового регулирования.

Метод семейного права по содержанию воздействия на отношения является дозволительным, а по норме предписаний – императивным (обязательным) и в сочетании этих двух начал является дозволительно-императивным.

Императивность метода выражается в том, что государство, предоставляя субъектам семейных отношений право выбора модели поведения, определяет в императивных предписаниях рамки соответствующего поведения.

Дозволительность – преобладание управомочивающих норм, наделяющих участников семейных отношений определенными правами, которые определяются императивно. Например, никто не может принудить вступить в брак, но при этом порядок вступления в брак определяется законом.

Наряду с управомочивающими нормами семейное право содержит обязывающие и запрещающие нормы, т. е. нормы императивного характера, составляющие большую часть норм семейного законодательства. Императивность семейно-правового регулирования служит средством наиболее полного и надежного обеспечения и защиты интересов участников семейных отношений.

Семейное право не допускает установления прав и обязанностей соглашением сторон, поскольку они предусмотрены законом (условия и порядок вступления в брак, основания признания брака недействительным, права и обязанности родителей и др.).

Но порядок осуществления прав и обязанностей стороны вправе определить своим соглашением. Конкретизирующее регулирование в семейном праве может достигаться с помощью «ситуационных норм».

В современном семейном праве наблюдаются увеличение числа диспозитивных норм, что свидетельствует о расширении применения дозволительного метода.

Для правового метода регулирования семейных отношений характерно то, что нормы семейного права устанавливают взаимосвязь и взаимообусловливаемость прав и обязанностей специфических участников (субъектов) этих отношений – членов семьи, которые, осуществляя эти права и обязанности, должны руководствоваться интересами семьи, соблюдать интересы несовершеннолетних и нетрудоспособных ее членов. К особенностям метода регулирования семейных отношений относят строго личный характер и неотчуждаемость прав, принадлежащих их субъектам, возможность изменения объема прав и обязанностей путем соглашения сторон в определенных законом пределах и в строго ограниченных случаях.

Таким образом, существующие способы правового регулирования семейных отношений отличаются значительным разнообразием и дают возможность их упорядочить, исключить произвольное вмешательство кого-либо, в том числе государства, в дела семьи, а также обеспечить защиту прав и интересов всех членов семьи.

3. ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Особенность юридических режимов, обеспечиваемых специальными отраслями, к которым относится семейное право, в большей степени, чем в профилирующих отраслях, отражается прежде всего в отраслевых принципах.

Принципы семейного права – это закрепленные семейным законодательством основные начала и руководящие положения, в соответствии с которыми нормы семейного права осуществляют регулирование личных и имущественных семейных отношений.

К основным началам (принципам) семейного права относятся (ст.1 СК РФ):

1. Признание брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния. Актом государственной регистрации подтверждается, что данный союз получил общественное признание и защиту. После государственной регистрации брака органами ЗАГС между супругами возникают правовые отношения, урегулированные семейным законодательством.

2. Добровольность брачного союза мужчины и женщины. Брак признается добровольным, свободным и равноправным союзом мужчины и женщины.

Добровольность означает право каждого мужчины и каждой женщины выбрать себе жену или мужа по собственному усмотрению и недопустимость какого-либо стороннего воздействия на их волю при решении вопроса о заключении брака. Данный принцип предполагает и свободу развода.

3. Равенство супругов в семье. Этот принцип основан на конституционном принципе равенства прав и свобод мужчины и женщины (ст. 19 Конституции РФ) и выражается в том, что муж и жена имеют равные права при решении всех вопросов жизни семьи.

4. Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Это распространяется на решение любых вопросов жизни семьи (расходования общих средств супругов; владение, пользование и распоряжение общим имуществом; заключение брачного договора или соглашения об уплате алиментов на содержание детей и т. д.).

5. Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов.

Этот принцип обеспечивается правами ребенка, предусмотренными Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 г., участником которой является РФ, положениями Семейного кодекса (ст. 54–60, 61–68, 8 °СК). Особое значение имеет право ребенка жить и воспитываться в семье. СК, определяя формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, отдает приоритет семейному воспитанию.

6. Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. Закон предоставляет право требования нетрудоспособным членам семьи возможности обеспечить себя необходимыми средствами существования.

7. Единобрачие (моногамия). Это означает, что мужчина или женщина может находиться одновременно в одном зарегистрированном браке. Регистрация брака с лицом, ранее состоявшим в зарегистрированном браке, возможно только при наличии документов о прекращении прежнего брака (свидетельство о расторжении брака, о смерти супруга, решение суда о признании брака недействительным).

4. ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Источниками права признаются внешние формы выражения правотворческой деятельности государства, которые делают волю законодателя обязательной для исполнителя. В соответствии со ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ.

Источниками семейного права являются:

Законы

Источник: https://ur-consul.ru/Bibli/Syemyeyinoye-pravo-SHpargalka.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.